что такое уголовное право как юридическая наука
Уголовное право как наука
Уголовное право как наука существенно отличается от уголовного права как отрасли права. Это отличие проявляется в задачах, стоящих перед ними, предмете и методе.
Задачами уголовного права как науки являются: изучение всей совокупности социальных, экономических явлений и их взаимосвязей с развитием уголовного права; выявление основных закономерностей, сущности и тенденций в совершенствовании уголовного законодательства; формирование общетеоретических положений, призванных способствовать глубокому усвоению и правильному применению уголовно-правовых норм.
Предметомнауки уголовного права является изучение уголовного законодательства, правотворческой и правоприменительной практики; оснований и принципов уголовной ответственности; концепций уголовного права в прошлом и настоящем; связей с уголовным правом и взаимовлияния теоретических положений философии, общей теории государства и права, социологии; зарубежного уголовного законодательства и соответствующей доктрины. Таким образом, предмет науки уголовного права выходит за пределы исследования только уголовного законодательства.
Значение науки уголовного права заключается в выполнении ею описательной, объяснительной и прогнозирующей функций. Осуществляя эти функции, наука уголовного права не только опирается на правотворческую и правоприменительную практику, но и присущими ей методами воздействует на нее. Конкретные задачи и функции уголовного права реализуются в проведении фундаментальных и прикладных исследованиях.
Применяемые в науке уголовного права методы можно разделить на общие и частнонаучные.
К общим методам обычно относятся диалектический, формально-логический, математический, грамматический и некоторые иные.
Частнонаучные методы исследования как инструменты познания явлений и процессов, происходящих в сфере развития уголовного права, более близки специфике рассматриваемой науки. В совокупности приемов и способов исследования явлений и процессов, изучаемых в науке уголовного права, выделяются такие методы как: догматический (юридический); социологический; сравнительно-правовой; историко-правовой.
Комментирование, систематизация и толкование действующих уголовно-правовых норм производятся преимущественно с помощью догматического метода, который основан на использовании правил формальной логики и грамматики, на изучении юридических понятий, т. е. догмы уголовного права.
Социологический метод предполагает анализ уголовно-правовых норм как социальных явлений. Этот метод позволяет раскрыть социальную обусловленность уголовно-правовой нормы, эффективность уголовного закона; анализ проекта закона с позиций названного метода лежит в основе уголовно-правового прогнозирования в правотворчестве.
Сравнительно-правовой метод в уголовном праве основан на сопоставлении содержания различных институтов уголовного права, категорий и понятий с соответствующими нормами и понятиями зарубежного уголовного законодательства с целью выявления более совершенных правовых формул, возможностей реализации гарантий принципа законности и принципа гуманизма.
Историко-правовой метод позволяет проследить историческое развитие уголовно-правовых институтов, изменение теоретических взглядов на различные категории и нормы уголовного законодательства, модификацию правоприменительных подходов.
Таким образом, уголовное право как наука представляет собой систему взглядов, теоретических представлений о сущности и особенностях уголовного закона, его социальной обусловленности, закономерностях и тенденциях развития, принципах уголовного права, истории его становления, сравнительной эффективности его норм, особенностях формирования и применения норм зарубежного уголовного законодательства.
Наука уголовного права тесно связана с другими юридическими науками и учебными правовыми дисциплинами. Уголовное право как наука находится во взаимодействии с общей теорией государства и права, криминологией, криминалистикой, оперативно-розыскной деятельностью, а также со многими другими отраслями права и науки (конституционное, административное, гражданское, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, экологическое, международное и др.). Уголовное право как наука дополняет и прямо влияет на развитие других отраслей права и науки.
Уголовное право
Понятие, предмет и наука. Система уголовного права.
Понятие уголовного права. Возникновение и развитие российского уголовного права. Досоветский, советский и постсоветский периоды. Предмет и метод уголовного права. Его специфические черты. Задачи уголовного права. Место уголовного права в системе права. Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-исполнительное право, уголовно-процессуальное право, административное право). Соотношение уголовного права и морали. Система уголовного права. Общая и Особенная части уголовного права. Понятие и система Общей части уголовного права. Наука уголовного права, ее содержание и задачи.
§ 1. Понятие и система уголовного права.
§ 2. Задачи, функции, предмет и метод уголовного права
§ 3. Принципы уголовного права
Принцип интернационализма состоит в обеспечении равенства и уголовно-правовой защиты вне зависимости от национальности, расы, вероисповедания. Он нашел свое отражение в ст. 4 УК РФ, где говорится о равенстве граждан перед законом, и ряде других статей УК РФ, устанавливающих ответственность за посягательства в связи с указанными выше обстоятельствами.
Принцип патриотизма заключается в обеспечении защиты со стороны уголовного закона интересов общества и государства. Данное положение воплощено в ст. 2 УК РФ, определяющей задачи уголовного закона, иных статьях УК РФ, устанавливающих ответственность за посягательства на интересы Российской Федерации.
В заключение еще раз следует подчеркнуть важность и значимость принципов уголовного права, следование которым обеспечивает присущий демократическому правовому государству характер уголовного закона.
§ 4. Наука уголовного права
1. Понятие
Тема 3 Деловая этика бизнеса в России и мире: этапы становления
Испокон веков в сфере бизнеса была неписаная этика, которой придерживались все, начиная от крупных торговцев и заканчивая крупными дельцами. К сожалению, происходило это далеко не всегда. Настоящее восприятие деловой этики произошло только в 20-м веке после прохождения трех этапов развития:
1. До 1925 года – стремление к максимизации доходов. При этом этика бизнеса отходила на второй план. Эта эпоха получила название «дикого капитализма».
2. С 1930 по 1960 года – поручительское управление. Предприниматели пришли к мнению, что забота о своих работниках и их семьях позволяет получить большую отдачу от человека. Итогом такой деятельности является высокая производительность и, соответственно, высокий доход компании.
Основы уголовного права
Уголовное право как отрасль
Предмет, метод и задачи уголовного права
Уголовное право — одна из отраслей российского права. Понятие «уголовное право» подразумевает под собой совокупность правовых норм, которые определяют основания и принципы уголовной ответственности, преступность и наказуемость деяний, представляющих опасность для общества, устанавливают виды наказаний и иные меры уголовноправового характера за совершение преступления, а также определяют основания для освобождения от уголовной ответственности и наказания.
Уголовному праву как отрасли присущи все признаки, свойственные системе права России в целом: нормативность, формальная определенность, обязательность для исполнения и т.п. В то же время наряду с общими уголовное право имеет специфические признаки, обусловленные своим предметом и методом правового регулирования.
Предмет правового регулирования уголовного права как отрасли составляет особая группа общественных отношений — уголовноправовых, возникающих из юридического факта — совершения преступления. Наряду с этим в предмет уголовного права входят также общественные отношения, которые наделяют граждан правом на причинение вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния (например, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление).
В целом выделяются три основные разновидности уголовноправовых отношений, образующих в совокупности предмет уголовно-правового регулирования: охранительные, общепредупредительные и регулятивные уголовно-правовые отношения. Никакая другая отрасль, кроме уголовного права, не регулирует данные правоотношения.
Охранительные уголовно-правовые отношения возникают в связи с совершением преступления. Их субъектами являются: лицо, совершившее запрещенное уголовным законом преступное деяние, и суд (прокурор, следователь, орган дознания, орган, исполняющий наказания), наделенные взаимными правами и обязанностями.
Общепредупредительные уголовно-правовые отношения связаны с удержанием лица от совершения преступления посредством угрозы наказания, содержащейся в уголовно-правовых нормах.
Регулятивные уголовно-правовые отношения наделяют граждан правами на причинение вреда при обстоятельствах, исключающих преступность деяния.
Разновидностям предмета уголовно-правового регулирования соответствуют и методы их правового регулирования:
Отмеченная специфика характера правоотношений (предмета) и метода их регулирования обусловливает уголовное право как самостоятельную отрасль российского права.
Задачами уголовного права как отрасли являются:
При осуществлении этих задач правоохранительные органы обязаны руководствоваться установленными уголовным правом принципами:
Источники уголовного права
Источниками действующего уголовного законодательства России являются Конституция РФ, постановление Конституционного Суда РФ от 27 мая 2008 г., Уголовный кодекс (УК) РФ, а также нормы международных договоров, участницей которых является Россия (в том числе как правопреемница СССР). В частности, Всеобщая декларация прав человека (1948) предусматривает запрет произвольных арестов или задержаний, презумпцию невиновности, запрет произвольного вмешательства в личную и семейную жизнь и т.п.
Основным источником уголовного права является Уголовный кодекс РФ, который основывается на Конституции и общепризнанных принципах и нормах международного права. УК РФ введен в действие с 1 января 1997 г. (в ред. от 3 июня 2009 г.). Особенностью системы уголовного права в части, касающейся преступлений и наказаний, является изложение ее в одном нормативным правовом акте — Уголовном кодексе, состоящем из двух частей: Общей и Особенной.
В Общей части сформулированы основные положения уголовного права:
Особенная часть содержит нормы, предусматривающие ответственность за конкретные виды преступлений (против личности, в сфере экономики, против общественной безопасности и общественного порядка, против государственной власти и т.п.).
Общая и Особенная части тесно взаимосвязаны и действуют в единстве. Положения Общей части распространяются на все преступления, предусмотренные Особенной частью, находят в них конкретное выражение, реализуются через них или совместно с ними.
Уголовное право тесно связано с такими отраслями российского права, как уголовно-процессуальное право и уголовно-исполнительное право, без которых уголовное право не может функционировать.
Уголовно-процессуальное право регламентирует деятельность правоохранительных органов по расследованию и рассмотрению в суде уголовных дел и отношения между участниками уголовного процесса.
Уголовно-исполнительное право регулирует отношения, возникающие при исполнении наказаний в местах лишения свободы, а также не связанных с изоляцией осужденного от общества.
Понятие «преступление»
Преступление: понятие, признаки, категории
В соответствии с действующим уголовным законом (ст. 8 УК РФ) основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ. Следовательно, для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо установить, что в совершенном им деянии имеется состав того или иного преступления.
Для правильного и единообразного применения уголовноправовых норм законодатель дает достаточно четкое определение понятия преступления.
Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.
Содержащиеся в этом определении признаки преступления позволяют отличить его от других видов правонарушений (административных, дисциплинарных, гражданско-правовых, трудовых и т.п.).
К числу признаков преступления относятся:
В зависимости от характера и степени общественной опасности действующим уголовным законом (ст. 15 УК РФ) все преступления делятся на четыре категории: небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы.
Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает двух лет лишения свободы.
Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы.
Особо тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совершение которых предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или более строгое наказание.
Понятие «состав преступления»
Закон не определяет понятия «состав преступления», но в силу его важности в правоприменительной практике оно раскрывается теорией уголовного права.
Под составом преступления понимается совокупность необходимых и достаточных объективных и субъективных признаков, характеризующих предусмотренное уголовным законом конкретное преступление. Эта совокупность признаков преступления, содержащаяся в совершенном лицом деянии, и является единственным основанием уголовной ответственности.
В преступлении различают четыре обязательных признака, или его элемента: объект преступления, объективную сторону, субъект и субъективную сторону преступления.
Под объектом преступления понимают те охраняемые уголовным законом общественные отношения, на которые посягает преступник своим деянием, чему он причиняет или может причинить вред. Составная часть объекта — предмет посягательства, т.е. конкретные материальные вещи, через посредство которых преступник воздействует на объект преступления (например, при хищении объектом является собственность, а предметом — деньги, вещи, продукты питания и т.п.).
Объективная сторона материальных составов преступлений, т.е. внешнее их проявление, характеризуется общественно опасным активным поведением (действием) или пассивным поведением (бездействием), наступившими в их результате последствиями и причинно-следственной связью между деянием и его последствием. Объективная сторона в формальных составах преступлений ограничивается только деянием (действием или бездействием).
Взгляды, убеждения, мысли, если они не воплощены в реальном поведении — в деянии, не признаются признаком состава преступления.
Наряду с обязательными признаками (общественно опасным действием или бездействием; преступными последствиями — действительным их наступлением или возможностью их наступления;
причинной связью между действием или бездействием лица и наступившими последствиями) объективная сторона преступления включает в себя и факультативные признаки: способ, место, время, обстановку совершения преступления.
Субъектом преступления согласно ст. 19 УК РФ, признается вменяемое физическое лицо, достигшее определенного законодателем возраста, которое совершило запрещенное уголовным законом общественно опасное деяние.
Чтобы нести уголовную ответственность за совершенные им преступные деяния, человек должен характеризоваться определенными признаками.
Прежде всего, субъектом преступления признается физическое лицо, т.е. человек. По уголовному праву России юридические лица (организации, учреждения, общественные объединения и т.п. независимо от форм собственности) к субъектам преступления отнесены быть не могут, так как уголовная ответственность — это всегда личная, строго персональная ответственность человека за свои поступки.
Другим признаком субъекта является вменяемость, т.е. способность человека, совершившего преступление, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими. Деяние должно контролироваться сознанием и волей человека, быть мотивированным и целенаправленным.
В ряде случаев, установленных законом, субъект должен иметь и другие, дополнительные признаки. Данные признаки, выделяющие специальный субъект, могут относиться к служебному положению лица. Так, специальным субъектом, например, при совершении должностных, воинских преступлений, преступлений против правосудия и других являются только должностные лица. Среди других признаков специального субъекта уголовный закон выделяет возраст (ст. 151 УК РФ), профессию (ст. 142 УК РФ), пол (ст. 131 УК РФ).
Субъективная сторона преступления характеризуется обязательным признаком — виной в форме умысла или неосторожности —и факультативными (дополнительными) признаками: мотивом, целью, а в некоторых случаях и эмоциями.
Вина — это психическое отношение лица к совершаемым им действиям (бездействию) и их общественно опасным последствиям. О виновности лица можно говорить, если вина находит свое внешнее проявление в форме умысла или неосторожности (п. 1 ст. 24 УК РФ).
Цель — это представление о результате преступной деятельности, к достижению которого лицо стремилось, совершая общественно опасное деяние. Цель характеризует волю виновного.
Мотив — это побуждения, которыми руководствовалось лицо, совершая преступление. Между целью и мотивом всегда существует внутренняя связь.
В российском уголовном праве отсутствует принцип объективного вменения, допускающий уголовную ответственность за общественно опасное деяние, совершенное без вины, несмотря на наличие наступивших общественно опасных последствий.
Уголовный закон различает оконченное и неоконченное преступление (ст. 29). Преступление признается оконченным, если совершенное лицом деяние содержит все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Уголовным кодексом.
Неоконченным преступлением признаются:
Законодатель предусматривает добровольный отказ от преступления (ст. 31). Лицо не подлежит уголовной ответственности за преступление, если оно добровольно и окончательно отказалось от доведения этого преступления до конца.
Обстоятельства, исключающие преступные деяния
Характеризуя преступление, мы отмечали, что им признается общественно опасное, уголовно-противоправное, виновное и наказуемое деяние. Однако в жизни бывают случаи, когда деяние имеет внешнее сходство с преступлением, но совершено при таких обстоятельствах, когда оно не содержит всех перечисленных признаков преступления. Например, защищаясь от насильника, женщина причиняет ему тяжкий вред, или капитан корабля, спасая гибнущее судно, пассажиров и экипаж, приказывает выбросить груз за борт и т.п.
Социальная природа деяний, совершенных при указанных обстоятельствах, такова, что они не только не преступны, но, напротив, социально полезны. Причинение вреда ими, даже очень тяжкого (в частности, смерти при необходимой обороне), компенсируется полезными последствиями для интересов личности, общества и государства.
В силу таких особенностей они не содержат в себе состава преступления, а следовательно, отсутствует и основание уголовной ответственности для лица, их совершившего. Эти обстоятельства, исключающие преступность деяния, полностью основаны на принадлежащих индивиду неотчуждаемых правах человека, закрепленных в
Конституции РФ в полном соответствии с международными актами, в частности с Всеобщей декларацией прав человека.
Действующее уголовное законодательство (гл. 8 УК) называет шесть таких обстоятельств:
Лица, причинившие своими действиями вред при наличии перечисленных обстоятельств, если они не нарушили условий правомерности и не превысили пределов допускаемой законом необходимости, уголовной ответственности не подлежат.
Уголовная ответственность
Понятие «уголовно-правовая ответственность»
Уголовно-правовая ответственность является одной из разновидностей более широкого понятия — юридической ответственности.
Уголовно-правовая ответственность — это предусмотренные уголовным законом, неблагоприятные правовые последствия для лица, совершившего преступление, заключающиеся в применении к виновному государственного принуждения в форме наказания.
Уголовно-правовая ответственность имеет ряд признаков:
Наряду с наказанием для лица, осужденного на пять лет лишения свободы, в течение некоторого времени сохраняется судимость, которая при повторном совершении преступления становится отягчающим обстоятельством. Согласно ст. 18 п. 5 УК РФ рецидив преступлений влечет более строгое наказание;
Уголовный закон предусматривает три вида реализации уголовной ответственности:
Основной разновидностью реализации уголовной ответственности является применение уголовного наказания.
Наказание: понятие, цели и виды
Уголовное наказание — это мера государственного принуждения, применяемая судом на основании закона к лицам, виновным в совершении преступления. Являясь правовым последствием преступления, наказание заключает в себе отрицательную оценку преступления и преступника, выражаемую судом на основе закона и от имени государства. Наказание содержит в себе элемент кары в виде предусмотренных уголовным законом лишений личного и имущественного характера либо в виде ограничения прав и свобод лица, совершившего преступление (ч. 1 ст. 43 УК РФ). Наказание назначается от имени государства, может применяться только по приговору суда, его исполнение опирается на государственное принуждение и имеет строго личный характер.
В соответствии с законом (ч. 2 ст. 43 УК РФ) наказание преследует цели:
Цель восстановления социальной справедливости состоит в том, что наказание есть «плата» за совершенное преступление, размер которой зависит от тяжести последнего. Реализуя право наказать преступника и тем самым восстановить социальную справедливость, государство одновременно поддерживает авторитет уголовного закона и воспитывает уважение к нему.
Цель исправления осужденного состоит в том, чтобы он становился безвредным для общества, возвращался в это общество гражданином, не нарушающим уголовного закона и уважающим правила человеческого общежития.
Цель предупреждения совершения новых преступлений состоит из общего и специального предупреждений. Общее предупреждение предполагает воздействие на лиц, не совершавших преступления.
Оно проявляется как в самом факте издания уголовного закона и в установлении в нем конкретных наказаний за конкретное преступление, так и в назначении наказания лицу, совершившему преступление. Специальное предупреждение направлено на предупреждение новых преступлений лицами, уже их совершившими, т.е. осужденными. Эта цель достигается применением наказания, а также использованием в процессе его отбывания воспитательных и других мероприятий, предусмотренных уголовно-исполнительным законодательством.
Имевшееся ранее в УК РСФСР (1960) положение о том, что наказание не ставит цели причинения физических страданий и унижения человеческого достоинства, в действующем УК РФ стало составной частью принципа гуманизма (ст. 7).
Виды наказаний. В Уголовном кодексе РФ дается исчерпывающий перечень наказаний, применяемых за совершенные преступления (ст. 44):
Какое-либо иное, не указанное в УК РФ наказание суд назначить не может. Разнообразие наказаний дает возможность суду учесть тяжесть преступления, опасность лица, его совершившего, и назначить осужденному наказание, в наибольшей мере отвечающее целям наказания.
В основу системы наказаний положен критерий их тяжести и принцип «от менее строгих к более строгим», что ориентирует суд на выбор наиболее справедливого наказания.
Уголовный кодекс все виды наказаний по порядку их назначения делит на три группы:
1) основные (обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, ограничение свободы, арест, содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы, смертная казнь);
2) дополнительные (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград применяется только в качестве дополнительных видов наказания);
3) смешанные, которые могут назначаться в качестве как основных, так и дополнительных (штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью).
Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних
В отличие от прежнего ныне действующий УК РФ сосредоточил все нормы Общей части, относящиеся к несовершеннолетним (в возрасте от 14 до 18 лет), в главе 20. Это позволяет показать общие принципы уголовной ответственности данной категории лиц, привести в систему все нормы, которые регулируют эту ответственность, с учетом особых положений, предусмотренных в данной главе.
Введение в УК РФ таких особых положений обусловлено социально-психологическими особенностями лиц этой возрастной категории. С одной стороны, они достигают достаточно высокого уровня социализации (самостоятельности, настойчивости, умения контролировать свое поведение, владеть собой), а с другой — осуществляется их дальнейшая социализация (продолжение обучения, поиск своего места в обществе, накопление опыта межличностных отношений). Для такого возраста характерны ментальные особенности, выраженные в поведении: излишняя категоричность суждений, максимализм, вспыльчивость, неуравновешенность, неспособность всесторонне оценить ситуацию, внушаемость и т.п. Именно эти возрастные особенности и обусловили установление в отношении несовершеннолетних ряда исключений и дополнений по сравнению с общими правилами уголовной ответственности.
Особенностью ответственности несовершеннолетних является то, что они не могут быть субъектами ряда преступлений. Например, они не несут уголовной ответственности в случае вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность согласно ст. 150 УК РФ, где субъектами могут быть только лица старше 18-летнего возраста, а также не являются субъектами должностных, воинских и других преступлений. Эти особенности учитываются:
К несовершеннолетним, признанным виновными в совершении преступлений, могут применяться два вида уголовно-правового воздействия: назначение наказания (ст. 88) либо применение принудительных мер воспитательного воздействия (ст. 89, 90 УК РФ).
К несовершеннолетним согласно ст. 88 применяются следующие виды наказания:
К принудительным мерам воспитательного воздействия относятся: